پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص379

لحكم من مات ولدها، فما عن بعض – من كونها ام ولد بذلك – واضح الضعف وإن قال بعض: إنه متجه لو كان وارثا لجده، لانعتاق نصيبه منها عليه دون ما إذا لم يكن وارثا لانتفاء الملك المقتضي للعتق، بل ربما جعل هذا التفصيل قولا في المسألة، وفي الدروس أنه ثالث الاوجه، وفيه أن انعتاق قدر نصيبه منها لا يقتضي كونها ام ولد على وجه تلحقها أحكامها التي منها عدم جواز بيعها، ومنها انعتاقها أجمع من نصيب الولد، للنص والاجماع، لا نصيب الولد منها خاصة، كما هو واضح، والله العالم.

المسالة (الثانية:) (إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه هنا، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (1) التي منها خبر محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ” وزاد في الفقيه ” ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد، فيكون هو الذي يعتقها إن شاء الله، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها عتقت، وإن توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا أرقوا، وإن شاؤوا أعتقوا ” وغيره من النصوص التي منها علم الحكم المزبور وإن كان مخالفا للاصل لان أقصى ما تقتضيه قاعدة انعتاق القريب أن ينعتق عليه منها مقدار ما يخصه منها ولا يسري عليه لانه عتق قهري لا اختياري إلا أن النصوص المزبورة المعتضدة بعمل الاصحاب دلت على عتقها عليه أجمع واحتسابها من نصيبه.

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الاستيلاد.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الاستيلاد الحديث 1 و 2.